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民法上公示制度的法律意义及其后果再探讨

作者:佚名 来源:未知 日期:2022-1-15 19:07:00 人气: 标签:民法上的制度
导读:内容提要:民法上的公示制度兼有成立和赋予对外效力之功能,它是事实冲突消除的制体现,也是意思自治原则所依赖的制度前提。物权法中动产占有和交付公示方式的缺…

  内容提要:民法上的公示制度兼有成立和赋予对外效力之功能,它是事实冲突消除的制体现,也是意思自治原则所依赖的制度前提。物权法中动产占有和交付公示方式的缺陷使动产物权的公信力减弱,使动产抵押制度难以施行。公示制度的存在是物权行为及其无因性和性的起点,强制性的国家管质的公示制度在理论和立法上无法通过法律行为理论来解释。基于公示制度对物权转移的重要意义,立法上应将公示作为合同设定的绝对权转移的必要条件。

  公示为物权法基本制度之一。传统物权法基于公示制度形成了公信原则、物权行为理论和无因性理论等,这些原则和理论是物权法区别于债法的主要特征。但公示这一现象并不仅仅体现物权法,其法律形式及后果在相关法律上也有反映。如商事法中票据的无因性问题便与票据持有的公示性相关,知识产权法里登记公示对知识产权形成及转让具有巨大作用,甚至证券化后的债权也具有物权公示的一些后果等等。因此,在民法上将公示制度作为一个整体制度进行梳理是必要的,尤其公示这一国家强制性的制度和规范与私法自治原则如何协调,是解决将公示效力视为 “物权行为”后果这一理论误区的关键。基于此,作者基于公示为公信力、无因性、“物权行为”和交易安全等理论和制度的起始点这一判断,系统探讨公示对于民事和流转的根本意义,并对传统民论上的一些争议(如公示的意义、性质和后果等)提出自己的看法,以供同仁商榷。

  在以意思自治为特征的民论和规范体系中,公示似乎是一个变数。公示和公信原则作为物权法的基本原则,在很大程度上可以看作是物权和债权的重要区别之一。可以发现,在物权法原则体系中,缺少公示原则,其他原则都很难实现。公示制度最基本的功能在于,公示方法使物权及物权的变动为所知,从而对第三人发生效力,以保障交易安全。值得注意的是,虽然公示是物权法的基本原则,但法系国家的物权论更倾向于在物权变动上去探讨公示的意义。[①]公示究竟是物权本身的公示,还是物权变动的公示,值得研究。

  对于物权公示的性质,学说上主要有三种观点:“公示说”、“物权变动公示说”和两者兼而有之的“统一说”。[②]公示对物权变动具有实质意义,自不待言。但公示也与密不可分。从规则上分析,公示只可能是的公示,物权变动的公示实际上只是公示的变更而已,脱离了人、内容和客体,公示便失去依托。正是公示的建立才使物权变动公示成为可能。因此,公示是基础,而其功能发挥于变动中的公示变动,在此必须将公示与公示的功能区分开来。因此作者倾向于“公示说”。传统物权法之所以在物权变动里强调公示原则,是因为公示在物权变动中发挥了核心功能,而对物权本身而言,物权公示并不能决定所有权的本体,自然很难看出其价值所在。但虽然公示是为交易安全而设,却不能因此否认公示是本身的公示这一事实。

  公示对而言具有何种法律意义?从物权变动公示来看,提车黄道吉日公示并不决定物权本身是否存在,而是决定物权是否转移,并可对抗第三人。对于所有权而言,即使非所有人取得他人不动产的登记,法律也不否认事实所有权人仍享有所有权,享有登记变更请求权。因而对事实所有权而言,公示仅仅是交易安全的规范,且有时会与事实所有权人的利益相冲突。但应当认为,公示并非仅仅是物权或其他绝对权的外衣,除了所有权之外,公示对一些他物权和绝对权的形成却有决定作用。就用益物权和物权而言,公示为用益物权的成立要件。未经公示,依合同取得不动产占有和使用的受让人,并不能以物权请求权来对抗合同相对人可能产生的,对于第三人而言,也没有物权约束力。如我国目前之所以强调“土地承包经营权物权化”,即源于合同不能产生用益物权,而需采取公示使之物权化。其他绝对权如专利权、商标权等,也是依法经过相应机关公示而获得了一种绝对效力。没有公示,专利权和商标权并不成立。[③]

  由上可知,公示对于用益物权、专利权和商标权等具有建构意义,并不仅仅体现于交易安全这一功能上。至于为何所有权可以不依赖公示而仍由事实人享有,本人认为,这是由传统所有权对于物的归属界定的基础地位决定的。因为与知识产品不同,物归于某一主体所有不在于立法政策,而体现了社会最基本秩序。物权的标的具有唯一性,且是有形的物体,不似智力可以同时由多人享用,因而物权客体的唯一性和独占性很容易使人产生“物必有主”的观念。如果所有权也依公示而取得,那么物权的追及效力便大打折扣。但对于他物权而言,除非公示,用益物权的请求权并不存在,也无追及效力。有学者提出,物权法里的物权应作“法律物权”和“事实物权”的区分,法律对于事实物权也应进行一定的。[④]这一观点不无道理。但事实物权应主要适用于所有权,对于用益物权并不适用。在以法律和公示效力为语言的民事规范体系内,对于不动产“事实物权”的救济也只能在公示这一环节打开缺口,而不能经公示的物权(甚至是错误的登记)的效力。这反过来说明了,事实物权能否受仍应服从于物权公示这一基本原则。至于真正人的,可通过登记的变更这一环节来予以保障。

  公示对的形成较明显地体现于对于公示效力的认定上。采取“登记生效主义”的国家,实际上将登记作为取得的生效要件;而采取“登记对抗主义”的国家,则将公示作为对外效力之源,公示不影响本身是否存在。如就登记对抗主义而言,未登记的不动产抵押权虽然不能对抗已登记的抵押权和其他物权,但仍有对抗一般债权人的效力,这说明抵押权虽未公示,仍然存在。

  因此,公示对于物权及绝对权的作用不仅体现于交易中,对许多绝对本身也有建构意义。对所有权而言,公示是事实所有权和法律所有权的界限,并导致两者冲突,而对用益物权而言,公示是的成立和生效要件。

  在建构之外,公示的功能表现于对外的约束力,这体现为公示的公信原则。在民法上,公示和公信构成手段和目的的逻辑关系,公示的目的就是为了产生公信力,没有公信力的公示在民法上是无意义的。公信力具体表现为,对第三人而言,公示的人推定正的人,即使事明公示的物权不存在或有瑕疵,在公示未更改以前,法律仍然承认其具有与真实的物权相同的法律后果。其次,公示的公信力不仅体现于对的一种宣示和约束作用,也为物权的提供了技术上的支持,如不动产登记制度就使人的获得了一种公共制度的支持,无论事实占有关系如何,最终关系的享有和变动都必须经过登记这一环节,这就使得通过合同关系物权的空间非常小。

  由此可见,公示为的绝对效力之源,欲对他人有约束力,就必须进入公示的领域。公示既然为物权效力之源,就可以发现,我们目前在理论上为物权所作的定义只是一种内容的描述,是从人的行为模式上去界定的,这些定义并不能解释为何物权具有物权的效力,为何物权能够转让给他人而同样他人取得的物权具有物权的效力。[⑤]正是传统理论将物权从内容上主要限于对物的支配权的描述,从而将使物权之所以成为物权的公示特征一定程度上弱化了,其结果是,将经公示而具有与物权同样效力的其他绝对财产权与物权分割开来。

  具体而言,除了物权关系经公示具有物权效力以外,其他绝对性的财产权在这一点与物权并无本质区别。在的取得和转让这两种最根本的法律结构上,我们不能找出物权与专利权、商标权和股权等的显著不同。值得说明的是,尽管这些绝对的法律效力基本相同,但由于具体内容和标的仍有很大差别,所以具体规则和制度仍需由、特定的规范群来调整。实际上,从体系化思维出发,绝对权和相对权的划分真正对民法体系具有构建作用,物权和债权的根本分野不是形态上的差别,而是法律效力上的差别。了解了这一点,我们就可以得出结论,没有经过公示的“物权”在相对的合同关系中也仅具有债权的效力,经过公示的“债权”也可以具有物权的效力,这一定程度上表现为当代物权和债权融合当中的“债权物权化”现象。比如,债权经过证券化,而取得了一种公示性,从而在债权享有和转移上具有一种对抗性和无因性。物权和债权的相互渗透从公示角度看,只不过是物权和债权效力的交错体现而已。某种程度上,公示的意义并不与传统民法简单地从的形态划分类别的方法相一致,而是在效力上真正划分了,这也是为何民法当中物权和债权的理论划分成为一道坚固的分水岭。

  在不动产的利用上,物权法采用“用益物权”这一制度体系以来实现不动产的利用问题。不动产利用人的因公示而取得了公信力,从而这种利用构成了一个的物权,具有物权效力,它不仅可以对抗第三人,甚至可以对抗所有人。在此需要提出的是,法律有时,没有经过登记公示的也有一定的对抗性,如在以登记为对抗要件的动产抵押中,动产未经登记虽然不能对抗物权人,但可以对抗债权人和本人。本人认为,动产抵押缺少物权效力对抗性的最基本要素,如果说未登记的抵押权不能对抗其他物权人,那么同样这种抵押权只具有相对的效力,也就不能对抗债权人,甚至本人。因为登记公信的效果就是欲使物权关系对抗第三人,没有登记的抵押权因他人无法也无义务知晓,所以对他人不能产生法律约束力。对于相对人而言,如果没有登记,那么物权请求权也无法形成。

  公示制度本质上体现了国家对基本财产关系的强制。就整个物权法而言,强制性规范为其主要特征,并与债法的意思自治形成了鲜明的对比。对此,我国学者明教授认为:“就登记而言,其本身并非民事行为,而是行政行为”[⑥];地区学者谢哲胜先生指出:“不动产之登记是地政机关依土地法和土地登记规则所为之公法行为,却被认为是私法上物权行为之一部分,这不仅逾越公私法之界限,而将地政机关公法行为,视为私法上当事人意思自主法律行为之一部分,更是不伦不类。”[⑦]物权和物权公示原则是否可看作是私法自治这一价值取向的异动?私法自治和国家强制如何协调?在民法上,存在着一个倾向,即将公示仅作为一种的公法手段,介入到私法关系中,因而理论上倾向于对公示的适用严格地予以,尽可能地将其于物权法,以尽可能保持民法的私法自治的特征。在此基础上,对公示的探讨有时其国家管理的属性,却从法律行为(物权行为)角度去拆解。但无论如何,我们是无法回避公示是国家的管理制度这一前提的。

  本人认为,民法上的私法自治并不是一种,其隐含着科学的制度前提。正如一个足球球员欲在竞技扬上发挥最佳水平,必须先有一套常规的硬件和足球竞技规则存在,很难想象没有一个同样稳定规格的足球、一个固定大小的足球场、一套人人遵守的既定规则,球员的技术和竞技能力能够很好地发挥。由于自治和强制在民法中是如此和谐地统一到一个完整的过程中,以致私法自治需要一系列制度前提这一事实常被忽视。物权和物权公示就起到这样一个制度前提的作用。如果国家不设立物权和公示制度,将不动产放入完全的意思自治领域,那么由于缺少一个稳定的预期,事实之间就会经常性地产生冲突,整个市场的交易安全和效率就无法实现。换句话说,一项预期的形成,私法自治是无决的。具体而言,如果将物权类型和效力由当事人约定,那么对于第三人而言,在不知情的情况下,却要遵守不的义务,这种义务对于第三人而言过于严苛,可能恰恰是对意思自治的。正是因为物权针对的不是相对人,而是所有其他人,所以物权的公示反而是当事人意思自治的前提,是相对人选择通过何种法律行为形成何种法律关系的依据。因此,公示制度是对冲突的规避,是交易成本的制度内在化表现。

  由于在现代法律上占有如此重要的地位,以致人们常错误地将规则意义上的契约与理论混为一谈。实际上即使最严格遵循意思自治的合同法,也对有名合同的种类及内容进行了详细的,以使之类型化。这些有名合同其实也在确定一个交易框架,比如当合同双方签订一个买卖合同,就必须遵守买卖合同的相关法律,双方不能约定买卖关系成立的同时,却约定不以转移所有权为内容。某种程度上,合同的类型化也具有强制性,没有合同形式这一基准,意思自治就会成为,社会预期就会。所以,物权公示的强制性是建立意思自治的规则前提,而并不强制民事主体的私法行为。关于这一点,我国地区民者苏永钦教授指出,表面上和任意规范对立的强制规范,实际上只是在强制性上显著不同。当事人的意思只是在国家设定的高低不同的栅栏中流动,私法自治的领域,事实上自始充满了各种国家强制。[⑧]诚然,从民法对主体、行为和类型的法律强制中,可以领略到私法自治应具有一个有效的基础结构这一前提条件的重要性。

  当然,国家将某一现象制以作为制度前提,是经过考量的。这主要体现一项制度的形成是否有利于节约交易成本、建立社会预期和指导交易。就公示而言,它起着一个使形态表征化和效力普遍化的功能。但在物权内部,公示方式又有不同。如对于不动产而言,我国建立了严格的登记制度,而对于动产而言,则基于登记成本巨大,且相当低效,从而仅以占有和交付为公示方式,这就为动产交易风险带来了巨大的空间。

  依传统物权论,不动产以登记为公示方式,动产以占有为公示方式。不动产通过登记机关来确认,在经过初始登记后,通过登记机关的连续登记行为,不动产物权始终处于公示状态。对第三人而言,不动产人和内容始终是清楚的,从而对不动产流通起到了巨大的作用。但占有作为动产公示的方法,却颇值研究。动产占有公示方式由于缺乏一种的认定,其公信力只能源于“推定”,亦即动产占有人对第三人而言,推定为动产所有人。[⑨] 但显然这种推定是不妥当的,因为动产占有人不一定是所有权人,而动产易于流通的特性,使动产常常由非所有人占有,且已成为生活常态。不动产登记尚且有所有权、用益物权和物权的登记之分,在推定上,对应地有多种选择形态,而动产的流转较不动产更灵活,却只有一种“所有权”推定方式,这与生活实际权属相比过于粗糙,偏离太大。如果强化所有人推定原则,那么真正动产所有人的利益完全没有法律保障,所有人的追及权也没有适用的余地。

  究其原因,所谓民法上的公示能否成立,是以能否产生公信力为标准的,这一公示是对人、内容和客体的有效宣示,使他人能清楚明了动产物权的有效信息。但显然,仅仅通过简单的占有事实,他人无法得知占有人是否人,享有何种。尤其在简易交付、占有改定和交付这些方式中,占有这种动产公示方式对交易双方而言全然不存在。这一点与不动产的公示是通过公共机构的书面认定有本质区别。事实上,因为动产事实上的所有权人与占有人之间经常存在脱离的事实,相比较不动产可以通过登记来完成的这一情形,动产被放入到一个风险丛生的领域。事实上,占有无法产生公信力,在占有人将他人动产处分时,即使动产已交付,人可以通过追及效力追回自己的动产,这使得占有和交付在动产上无法体现一种公示和公信的效果。反而,在处分中,为了消除动产占有的软约束,还需要通过善意取得这一制度来交易安全。仅依此而言,这种公示的效果是残缺的。当然,需要补充的是,确有些动产的占有能成为所有权公示方法,如当事人对货币的占有就可以当然认定持有人享有货币所有权,这种公示在诸如无记名证券的持有中也同样存在,而对于货币和无记名证券的公示与一般动产公示效力的不同这一现象,鲜有相关著述予以研究。

  动产占有是否可以作为公示方法已引起了一些学者的所注意和怀疑。[⑩]本人认为,理论上之所以将动产的占有为公示方法,有下列两个原因:

  第一,物权法主要是以不动产为中心而发育起来的,以不动产登记和公信原则为特征的物权理论为近代物权法的标志,如前所述,这种以登记为标志的近代物权理论和立法结构也是以不动产为中心的,可以说,物权法的一整套理论最适用于不动产。[11]而动产制度虽然早已存在,但对于物权的效力、所有权和他物权的二元结构等物权法的显著特征模式贡献甚微。可以发现,在近代物权论和结构体系建立起来以后,动产制度大多是比照不动产的诸项制度设立的。在公示上亦如此,既然动产不能有效适用于成文性的公示,则只能以占有为动产公示方式的唯一选择。值得注意的是,尽管不动产登记和公信制度始于民法,而动产物权的占有和交付自古有之,但这种交付和占有并没有公示作用和公信效果。如罗马法有“任何人不得以大于自己所有的让与他人”,以及“我发现我自己之物之外,我可以取回”等法谚。可见在罗马法中,事实物权与法律物权是统一的,动产公示并未发挥作用。虽然后来日耳曼法上有“以手护手”的原则,法国固有法也有“动产不许追及”的原则,但这种原则是否确立了动产的公示和公信原则,也是值得思考的。舟桥淳一认为,日耳曼法和法国固有法上的上述原则并不能导致公示和公信,上述原则主要是基于法律,对动产所有人对第三人的返还请求权这一结果的描述,而公示、公信原则则强调第三人取得所有权的性,两者不可同日而语。[12]从理论建构出发,动产的公示、公信原则在近代以前并未建立起来。占有并不能完全起到公示的作用,这也是为什么用益物权无法在动产上建立起来的原因。

  第二,动产的登记公示所费社会成本巨大,不切实际。从的公示角度来看,真正最有效的公示应是登记方式。从极端上讲,只要立法者有足够的信心彻底交易安全,可以将所有的都进行登记公示,以杜绝交易风险。姑且不论是否有必要(如一般情况下,债权只须在相对人之间产生约束已足够),就社会成本而言,因过于巨大导致技术上并不可行。但是如果动产也以登记为公示方式,则过于繁琐,且不切实际。尤其对于作为日常生活资料的消耗品,采用登记方法更显。因此,将动产交易置于风险领域为不得已之举。动产物权的享有更多地表现为一种事实物权,在此基础上,法律只能通过极不完善的“占有和交付”等事实行为来认定物权变动的效力,或决定是否适用追及权。

  动产公示方式的机械性和不精确性导致动产抵押制度难以推行。目前世界上许多国家都不同程度地确立了动产抵押的方式,并将登记确定为动产抵押公示方式。从世界的立法看,美国《统一商》对动产抵押作出了,法国便通过特别法确立了汽 车、船舶等特定动产的抵押权,日本也先后制定了三部相关的法律确立了动产抵押制度,我国地区也制定了《动产交易法》肯定了动产抵押制度。我国1995年制定的《中华人民国法》,涉及到了动产抵押,《中华人民国海商法》还对船舶的抵押作了门的。但动产抵押在公示上存在明显的问题:第一,动产抵押的登记公示与动产交易的占有公示两种公示的效力间会产生冲突;第二,即使动产抵押公示具有对抗第三人的效力,但第三人却无法知晓该动产是否经过了登记公示。由于登记作为动产公示的例外,立法者在当事人是否具有查询义务上陷入了困境,除非所有的动产都经过公示,就种登记对抗在适用上才有意义。第三,未经公示的动产抵押实际上没有起到作用,即使对权人而言,其与人之间仅是一种债的关系,名义上的优先权其实缺少一个物权性的保障,不能对抗任何第三人。

  基于这种逻辑困境,目前的普遍做法,是将动 产抵押的标的物限于一定范围,以便于通过登记予以公示。如日本的法律将动产抵押的标的限于农业动产、汽车、 飞机、船舶、建设机械等,并根据这些动产建立了相应的登记制度。也就是说,这些法律列举的动产的抵押都需要进行登记,从而对当事人是否进行上述动产交易提供了制度预期。目前我国对可抵押动产范围并没有作任何限定。强化动产公示的另一种方式还表现为,于抵押物上打刻抵押标记或粘贴抵押标签。在日本,特别法对于汽车,飞机等 动产抵押只有通过打刻法律所要求的抵押标志,才具有公示效力。《动产交易法实施细则》16条,“登记机关应于登记的标的物的显著部分烙印或贴标签以资区别”,实务上“以机器作为抵押者,应于该机器上标明已设定抵押于银行之固定标识,如此始得认为登记已完成”。由此可见,在日本和,对于抵押物应当打刻而没有打刻的,即使抵押权已经登记也不能产生对抗效力。应当说采用一定的烙印和标签对抵押物加以特定化,免去了第三人必须查阅登记簿才能知道某一动产是否已经登记的麻烦,有利于实现交易的便捷。而采取登记和标识必须共同存在才能产生对抗效力的做法,则有效的减少了善意第三人被抵押权人行使追及权所带来的利益损失。

  上述第一种方法通过限定动产抵押,并通过登记使公示方式稳定化,从而形成了稳定的社会预期。但必须注意,这种方法其实抛弃了动产占有为公示方法这一前提,而完全比照不动产建立了登记制度,实际上这些“动产”因将登记作为公示方法而取得了法律上的“不动产”地位,又称之谓“动产不动产化”。其实,所谓法律上的动产与不动产划分本来的意义就不完全是以物理形态划分的,而是以是否采用登记并具有公信效力来划分的。在我国,对于汽车、飞行器和船舶早就形成了稳定的登记制度,不能与以占有为公示方式的动产同日而语。

  就第二种方式而言,它考虑到实践中查阅登记记录的困难,在登记前提下,直接以烙印或打刻的方式来辅助公示是合理的。其实这种方式有效地界定了人和内容,与登记互为一体,比以占有来推定更具有公示性。但这种方式本身由于不一定适用于特别动产,有可能造成动产的,所以适用范围有限。

  总结上述,传统动产的占有公示方法相当粗糙,不能起到稳定的公信作用。解决动产公示问题的方法,不外乎两种:一是有选择地将动产置于不动产登记公示框架中,如汽车、飞行器和船舶等,直接采用登记为公示方法。而对于有价值较大的动产,如在抵押上可采取登记和烙印或打刻的方式来实现公示。至于其他动产,则不宜设定动产抵押;二是将动产置于事实物权领域,占有和交付只部分具有推定作用,动产物权的追及性一般不受影响,但受善意取得的。亦即,不适用登记公示的动产在所有人利益的和交易安全的之间,永远处于一种法律直接调控的微妙的利益平衡状态。

  民论曾基于物权转移,将买卖合同分为债权行为和物权行为,债权行为为设定当事人之间的债权关系,而物权行为则设定当事人之间的物权转移关系。物权行为于债权,且具有无因性,谓之物权行为的性和无因性。关于其中的论述仁者见仁,智者见智。本人认为,这种学说的形成与公示、公信原则不无关系,。实际上,物权行为理论只是对物权转移过程中因公示而产生的公信力的解说,并不具有必然的逻辑性。没有公示制度,物权的变动只能采法国式的意思主义,没有法物权行为存在的余地,所谓的性和无因性将缺少一个基点,无法存在。而公示制度、无因行为只是立法者基于对交易安全的制度选择,并不是基于必然的法律逻辑。本人认为,物权行为所依赖以存在的无因性和公信原则不构成物权行为存在的必然理由,物权变动从法律行为上可以理解为,债权合同履行中的“交付”。限于篇幅,仅从如下角度简述。

  必须明确的是,绝大部分合同都涉及到的交易,亦即转移是合同的常态和主要目的。[13]由于合同的本质因素“合意”是从交易中抽象出来的合同成立的前提条件,所以合同当事人有理由期待依据合同取得某种,或失去某种,这一过程就依赖于合同的履行。也就是说,合同的出现正是对古罗马以来无合意的纯粹形式上的交付导致转移这一状态的。物权的变动、债权的变动和其他的变动在合同制度下被预先设定,其后通过履行来实现。因此,合同的设权行为和履行行为相互分离、相互是必然结果,也是合同制度的前提。“既然合同的本质在于以当事人的意思表示自主创设法律关系,在意思表示创设的行为与义务履行行为合二为一的情况下,(实际变动的)意思表示已被履行行为所吸收,从而失去存在的意义。”[14]如果再将物权变动本身认作一个法律行为,那么这一合同与债权合同从主体、内容和客体与债权行为设定的内容没有任何区别。债权合同因不能直接产生履行后果而没有本质意义,与合同本质功能冲突。同样,物权合同也存在一个履行的问题,是否在此基础上,又制造出一个“物权合同”,来辅助上一级物权合同的履行呢?实际上,传统物权合同是基于物权变动公示的公信力而产生的,物权公示的公人产生错觉,即物权变动本身似乎不依赖于债的效力,但事实上这只不过是法律交易安全的措施。的转移为合同的主要目的,而“的转移或交付”为债的履行的当然内容,但为何物权行为的无因性和性只对买卖合同所有权转移有重要意义,颇令人不解。[15]可以发现,愈采用严格公示和公信原则的转移,物权行为便愈有施展能量的空间,这说明了物权行为理论通过法律行为这一私法自治工具,来解决公示的公信力这一国家强制规范的问题的本质动因。

  物权行为是否,实际上与物权行为的无因性不可分离。如果物权行为是有因行为,其性的价值就值得怀疑了。而无因作为一种普遍的民法现象,是通常民事关系产生和变动径的异动或曰变奏。如票据流通的无因性与物权变动的无因性颇有类似功效,这一无因性斩断了人的追索之链,强制使目前的交易状态处于一种“状态”,尽管有时这种交易是有缺陷的。可见,所谓有因或无因,都不过是立法者在价值判断基础上的选择,而这一法律选择是以当事人意思自治为基础的法律行为理论无释的。物权行为理论想通过法律行为这一私法工具,将法律的强制干预内化于“私法自治” 体系,是没有任何结果的。因为法律对一种交易是选择有因还是无因方式,必然影响到物权行为的本质内容,而物权行为的这种随机变化是没有任何意义的。值得注意的是,如果没有一种公示方式,法律确定无因性就缺乏一种技术手段,如物权行为的无因性是基于登记和占有这一公示方式,票据无因性是基于持有票据这一公示方式而形成的。如果一种法律关系变动没有公示,很难说对产生信赖利益,是否在此种情况下为交易安全而强调无因性,便是值得怀疑的了。

  (三)如果将物权行为定位于以“物权变动”为合意的合同,那么在有些情况下,物权行为将“消失”。

  在例外情况下,如在简易交付、交付和占有改定中,动产所有权的转移经债权合同设立而完成,物权行为不经意地消失了。其原因于在于,在这些情况下,的转移不需要类似不动产物权转移的公示手段,也没有类似一般动产的现实占有转移的交付手段。如果一项物权变动找不到物权行为适用的空间,那么物权行为是否能成为稳定的、逻辑严密的理论,是值得思考的。从中也可以看出,没有转移的公示过程,物权行为就失去了依托,进一步说明了物权行为理论与公示、公信原则的天然联系。

  综上,公示、无因性和物权行为存在着一个不可分割的逻辑联系,公示制度是无因性和物权行为赖以存在的基点。在转移过程中,不同的转移对公示的要求是不同的,这决定了物权行为理论所起作用的大小。在我国目前正在酝酿出台物权法的情形下,理论上应摒弃物权行为理论,而通过完善转移中的公示方式及效力,在无因性设定意取得制度之间寻求物权变动模式的完善模式。

  前述已说明了登记作为一种完全意义上的公示方法在物权法上占据了重要的地位。对于登记在转移中的效力,历来有登记的生效要件和对抗要件之说。我国目前对不动产的转移采登记要件之说,但已引起了学术界的广泛,许多学者倾向于采用对抗要件说。

  我国目前立法将登记作为债权合同的生效要件来理解,从而将登记与合同的效力联系在一起。[16]这一立法模式混淆了登记公示的意义,即登记是转移的公示。生效要件和对抗要件针对的是什么?本人认为,其指对的是物权转移,而不是合同。也就是说,在一个转移物权的合同中,合同本身的效力不意味着物权转移的效力,在合同有效成立的前提下,物权的转移是否生效,这才涉及到公示的效力,这是由物权的绝对性、公示性决定的,合同本来设定的就是相对权,没有必要进行公示,合同经公示生效这一显然了合同最基本的意思自治原则。同时将登记作为合同生效要件,实际上登记完毕后,合同也基本上得到了履行,此时合同的生效和合同的履行的逻辑区分就没太大意义。所以登记只是在合同生效前提下,对合同履行过程中的物权转移寻找一个基础。实际上,即使采用物权行为理论的国家,在债权合同上也未采取登记生效原则。合同登记生效原则人为地增加了交易风险,尤其“一物二卖”的情形下,未登记的买受人的利益缺少最起码的债权。由此,生效要件和对抗要件显然针对的是转移,而不是合同,这是解决我国物权变动模式的出发点。[17]

  对于物权变动而言,采生效要件学说也为学者所诟病。原因在于,生效要件过于严苛,阻碍了交易的完成,使事实上的物权转让成为无效。如采登记对抗主义,则既可促成交易,也可由当事人自己选择公示以对抗第三人。这一主义在物权中表现得最为明显。但本人认为,谈及公示效力的选择仍不能忽视公示的基本功能。如前述,公示的功能不仅仅是对抗第三人的问题,而是带有法律物权的确认的问题,对于物权而言,如果不经过公示,物权是否具有绝对性,殊值疑问,很难想象没有经过公示而形成不动产物权。明教授认为,“由于公示直接决定着物权设定和变动效力的发生,当事人的合意不能产生物权变动的后果,从这个意义上,我国物权立法不应当采纳登记对抗主义,而应当采纳登记要件主义。”[18]就物权变动而言,自法国民的债权意思主义和日本民的公示对抗主义的立法模式设定以来,就一直存在着未登记的债权人和第三人的利益虚置的问题。其本意是为了促成交易,但却不能给予这种未登记的交易以。本人认为,登记对抗主义本来就意味着未登记的转移无对外约束力,从而鼓励登记,而一般而言,没有对外效力的物权变动不涉及第三人的情形并不常见,所以登记对抗主义实质蕴含的与登记生效主义并没有两样。

  从登记的技术上分析,如果认为没有经过公示,当事人仍可享有一种“物权”,那么在登记对抗的前提下,所有的当事人都可以不经登记,而使不动产在交易中流转。但在流转过程中,如果有一当事人想通过登记进行对抗的话,如何登记则成为问题。由于不动产都存在一个原初登记,登记对抗主义导致这一登记在后来的交易中会付之阙如。如果登记对抗主义认为,即使登记仅起对抗作用,但不动产的交易仍应登记,以使登记延续,那么这跟登记要件主义基本上是一回事。所以,不动产公示的管理功能是不能由当事人有所选择的。只要存在不动产的原初登记,的交付也应遵循公示程序,不然这一公示就无法继续下去,既然登记一定要延续,那么这就应成为交易当事人双方的义务,在此前提下,选择必经登记方可转移就成为必然的了。

  因此,登记公示对于物权效力的形成具有如此重要的意义,以致公示在交易中是无法通过合同或法律行为本身来消解的。虽然登记要件主义对于不涉及第三人的交易显得繁琐,但对于整个社会的不动产流通而言,却是富有效率的。物权的公示、公信原则本就是为了消除物权及物权的对外效力问题而设,其基点不是单个交易的成本,而整个社会不动产的流通秩序,因此物权变动生效要件主义是与物权的公示、公信原则一脉相承的,在这一环节中没有缓冲地带。我国目前采用登记对抗主义的有飞行器、船舶等,一则是由于这些物体数量不大,信息可以有效互通,交易风险较小;二则管理力度大,也有助于风险的消除。但从民法登记而言,由于存在原初登记,这一登记就会延续,是否飞行器和船舶等真正采用了完全意义上的登记对抗主义仍是有疑问的。

  综上所述,作者认为,公示作为一项民事制度和民事立法技术体现了国家强制和意思自治的逻辑统一,它是冲突消除的制表现,同时为交易提供了一个有效的框架。公示方式的效果取决于公示内容的明确,以及能为他人所知晓。通过公示,一项事实获得了对抗相对人和第三人的效力,在此前提下,公示的公信力与合同的内容之间会出现一定的偏差,这是公示制度的必然后果,无法通过私法自治中的法律行为理论来予以消除,故当代民不宜采物权行为理论。在物权变动中,不动产公示作为一项稳定的制度,应采物权变动生效要件说,并将公示的物权变动要件与交易本身区分开来。

  [①]值得注意的是,目前国内外许多著作上都习惯于仅将公示作为物权变动的手段来看。如谢在全在其所著《民法物权论》、史尚宽在其所著《物权》中,都将公示、公信放入物权变动一章中论述。这似乎与物权法的公示原则的地位不符,也不利于完整了解公示在效力建构上的意义。

  [②]“公示说”认为,物权公示是对物上的公示;第二种观点“物权变动之公示说”认为,物权公示是对物权变动行为的公示;第三种观点“统一说”则认为,物权公示既是对物权的公示,也是对物权变动行为的公示,是二者的统一。参见齐毅保:《论物权公示的性质和制度价值》,载《中外》1997年第3期。

  [③]还有如商事法上的股权也是经有关机关确认和登记后获得了一种对世的效力,甚至民法上的身份权的认定也是有公示依据的。在物权法中,特许物权也是一个很难认定的问题,但从特许物权的公示性来看,其效力与物权具有相通之外,只不过行为模式相异而已,这些的转让也需要经过公示方能实现。谢在全先生认为:“公示原则之实行,实不仅物权而已,矿业权、水权、著作权、商标权与渔业权等无体财产权亦以登记为其公示方法,因无论亦。其余如法人成立之登记、债权让与之通知、夫妻财产或管理权之登记、离婚之登记等均属此项原则之表现,只因公示原则在物权变动领域中,于理论或实务上均发挥其最大之机能,是以成为物权法之重要支柱之一。”参见谢在全:《民法物权论》上册,中国大学出版社1999年版,第59页。

  [④] 参见孙宪忠、常鹏翱:《论法律物权和事实物权的区分》,载《研究》2001年第5期。

  [⑤] 目前关于诸如有价证券、提单等持有者的分析,大多在所谓的“物权性”和“债权性”上进行归类,且在两者兼顾同时,以一种认定为主,显得生硬和含糊。如果将的内容与的效力分开论述,即将物权和债权的内容和效力划分分开,那么问题就稍好处理。如上述有价证券具有债权的内容,同时又经公示取得物权的效力。而未登记的物权(如租赁权)可解释为,具有物权的内容,却只具有债权的效力。

  [⑧] 参见苏永钦:《私法自治中的国家强制-从功能法的角度看民事规范的类型与立法释法方向(上)》,载《中外》2001年第1期。

  [⑩] 我国学者明教授在比较不动产与动产公示方式基础上,认为对于动产而言,因交付而取得占有的公信力是值得推敲的。参见明:《物权》,中国大学出版社1996年版,第135页。又如学者Tgeoder Suss也认为,动产的交付不具有公示作用。参见田士永:《物权行为理论研究》,中国大学出版社2002年版,第177页。

  [11] 不动产制度对物权法的理论和立法构造的决定作用,可参见马俊驹、梅夏英:《不动产制度与物权法的理论和立法构造》,载《中国》1999年第4期。

  [13] 在目前已有的有名合同当中,大多数是以设定转移为目的的合同,虽然少量合同是以行为为内容的,但仍涉及有转移的因素。

  [16] 如《法》第41条,当事人以本法第42条的财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效。《合同法》第44条,依法成立的合同,自成立时生效。法律、行规应当办理批准、登记等手续生效的,依照其。

  [17] 目前也有许多学者对此进行了论述。可参见明:《物权法研究》,中国人民大学出版社2002年版,第158页。瑞在《中国物权法稿草案及说明》(法制出版社2001年版)里也有相关论述。

  

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